Abv96.ru

Юридические консультации онлайн
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Взаимоотношения в отношении купли продажи между юридическими лицами

ВС разобрался в обязательствах по устному договору

Артем Садовничий* оставил свой автомобиль КАМАЗ в боксе ремонтной мастерской Сергея Павлова*, своего знакомого. О том, что машину можно держать в помещении, Садовничий и Павлов договорились по телефону. В боксе произошел пожар, и автомобиль сгорел. Тогда его владелец потребовал от собственника помещения возместить ущерб в размере 1 млн.

В первой инстанции ему отказали. Суд обосновал свою позицию тем, что стороны не заключали договор хранения в письменной форме и ответчик не принимал на себя обязательств относительно автомобиля. Кроме того, отметили в суде, не было никаких доказательств нарушения ответчиком правил пожарной безопасности или его вины в возникновении пожара. Так что возложить на Павлова ответственность за последствия пожара нельзя. В апелляции согласились с таким подходом.

– Для любых сделок между юридическими лицами.
– Для сделок между физическими и юридическими лицами.
– Для сделок граждан между собой на сумму, превышающую 10000 руб.
– Сделки, для которых законодатель предусмотрел обязательную простую письменную форму вне зависимости от суммы и сторон сделки (договор поручительства, кредитный договор, договор купли-продажи недвижимости, договор аренды, договор найма жилого помещения, договор страхования и др.).

Однако коллегия по гражданским спорам под председательством судьи Сергея Асташова заключила, что позиция судов ошибочна (дело № 66-КГ18-9). По договору хранения одна сторона обязуется хранить вещь, переданную ей другой стороной, и возвратить ее в сохранности, напомнил ВС ст. 886 ГК. При этом в случаях, указанных в ст. 161 ГК, договор хранения должен быть заключен в простой письменной форме, но договор может быть и устным.

«Если иное прямо не предусмотрено законом, несоблюдение простой письменной формы не влечет недействительности договора, а лишь ограничивает стороны в средствах доказывания», – указал Верховный суд в определении по делу.

Так, использовать свидетелей для подтверждения сделки и её условий при устном соглашении нельзя – но можно приводить письменные и другие доказательства. Также при договоренности на словах стороны по-прежнему имеют право ссылаться на свидетельские показания при споре о тождестве вещи, принятой на хранение, и возвращенной вещи.

При этом недействительным без простой письменной формы договор будет в случаях, когда это прямо предусмотрено законом или соглашением сторон.

– Сохранную расписку, квитанцию, свидетельство или другой документ, подписанный хранителем.
– Номерной жетон (номер), иной знак, удостоверяющий прием вещей на хранение, если такая форма подтверждения приема вещей на хранение предусмотрена законом или иным правовым актом либо обычна для данного вида хранения.

ВС обратил внимание, что ответчик не оспаривал, что машина истца находилась в его здании и признавал, что в телефонном разговоре он позволил пользоваться боксом. Но эти обстоятельства суд не учел, делая вывод о том, что договорных обязательств не было вообще. Кроме того, в сложившейся ситуации именно ответчик должен доказать, что исполнял обязательства надлежащим образом. То есть сам Павлов, как собственник здания, в котором произошёл пожар, должен был доказать, что не виноват в причинении ущерба. Дело в итоге отправили на новое рассмотрение в апелляцию (еще не рассмотрено).

Действительно, отсутствие письменной формы договора лишь запрещает сторонам ссылаться на свидетельские показания, подтверждает Денис Быканов, партнер MGP Lawyers MGP Lawyers Федеральный рейтинг. группа Банкротство (включая споры) группа Земельное право/Коммерческая недвижимость/Строительство группа Корпоративное право/Слияния и поглощения × . При этом лица, не участвующие в этом договоре, могут ссылаться на показания очевидцев, отмечает он: этим правом часто пользуются налоговые органы в спорах о переквалификации отношений и доначислении налогов, а также кредиторы в процессах о банкротстве при оспаривании сделок.

По словам Быканова, для действительности договора необходимо доказать не наличие подписи – письменной формы договора, а наличие волеизъявления.

В отношении формы договора судебная практика не отличается единообразием, несмотря на общую тенденцию формализма и опоры на письменные доказательства, которая укоренилась еще в советский период. Нежелание судов учитывать другие доказательства, помимо самого договора, породило множество сопутствующих проблем, которые частично были разрешены в ходе реформы гражданского законодательства. Это касается преддоговорной ответственности, сопутствующих договору заверений и гарантий, регистрации сделок и ряда других договоров.

Денис Быканов, партнер MGP Lawyers

В гражданских делах не так часто используют аргументы о заключении договора в устной форме. Судебная практика исходит из того, что устный договор должен быть подтвержден каким-либо документами, отмечает Надежда Попова, юрист Павлова и партнеры Павлова и партнеры Федеральный рейтинг. группа Семейное и наследственное право группа Страховое право группа Управление частным капиталом группа Банкротство (включая споры) группа Арбитражное судопроизводство (крупные споры — high market) Профайл компании × : «Например, устный договор займа, заключенный между гражданами на сумму свыше 10 МРОТ может быть признан таковым судом, а в пользу займодавца взыскана задолженность по договору, но для этого заявителю необходимо доказать, что правоотношения между ним и заёмщиком возникли». В таких делах доказательствами служат документы, подтверждающие сложившиеся между сторонами правоотношения: расписка, график платежей, чек подтверждающий направления денежных средств заемщику с соответствующим назначением платежа и другие документы, позволяющие идентифицировать отношения между сторонами. Взыскать же сумму по договору займа, заключенному в устной форме при наличии только чека без назначения платежа, не получится (см. апелляционное определение Мосгорсуда от 30 мая 2018 года по делу № 33-23683/2018, апелляционное определение Ульяновского областного суда от 26 сентября 2017 года по делу № 33-4043/2017).

Когда не удалось предоставить письменных доказательств о цене и других условиях договора, можно поднимать вопрос о заключении договора конклюдентными действиями, а цена должна определяться исходя из аналогичных сделок, отмечает Быканов.

Необходимая в определенных случаях нотариальная форма сделки не может быть заменена никакой иной формой, предупреждают юристы: несоблюдение нотариальной формы приводит к признанию сделки ничтожной (п. 3 ст. 163 ГК).

* – имена и фамилии участников процесса изменены редакцией.

ОСНОВЫ ПРАВА

Смотрите также:

Гражданское право

Право в медицине

Становление рынка в Российской Федерации сопровождается развитием договорных отношений во всех сферах, в том числе и в области купли-продажи как важнейшего гражданско-правового институтта рыночной экономики, поскольку он является одним из наиболее распространенных в гражданском обороте.

Согласно ст. 454 ГК РФ по договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену).

Из определения договора купли-продажи следует, что сторонами в договоре являются продавец и покупатель, в качестве которых, могут выступать юридические и физические лица. Этим договором оформляются отношения между гражданами, между гражданами и юридическими лицами, между юридическими лицами, а также между государством (в лице компетентных органов) и гражданином (или юридическим лицом), между гражданами (юридическими лицами) и муниципальными органами управления. Например, выкуп (купля-продажа) земельного участка, на котором расположены цехи, отделы, участки приватизированного предприятия, приватизация жилой квартиры гражданином путем ее купли-продажи. Договор купли-продажи используется в биржевой и зарубежной торговле.

В ГК РФ имеются некоторые особенности общих правил купли-продажи. В частности, общие правила обязательств о купле-продаже применяются, во-первых, к продаже ценных бумаг и валютных ценностей, во-вторых, к продаже имущественных прав, если иное не вытекает из содержания или характера этих прав, в-третьих, к отдельным видам договора купли-продажи (например, розничной купли-продажи, поставки товаров, поставки товаров для государственных нужд, энергоснабжения, контрактации, продажи недвижимости, продажи предприятия), если иное не предусмотрено правилами ГК об этих видах договоров.

Договор купли-продажи в юридической литературе относят к числу взаимных, так как каждая из сторон (т.е. продавец, покупатель) обладает правами и несет обязанности. В частности, продавец обязан передать имущество в собственность покупателю и в то же время обладает правом потребовать эквивалентной уплаты определенной денежной суммы. В свою очередь покупатель имеет право потребовать передачи ему вещи (товара), но обязан уплатить за него определенную денежную сумму (цену). Договор купли-продажи также относят к числу консенсуальных и возмездных. Консенсуальным договор является потому, что моментом его заключения считается достижение сторонами соглашения; именно с этого времени стороны вправе требовать исполнения договора. Возмездный договор означает, что имущественное предоставление продавца соответствует встречному удовлетворению со стороны покупателя. Тем самым соблюдается на законодательном уровне требование естественного права -право на равный эквивалент при товарном обмене.

Читать еще:  Как вернуть товар в ИКЕА (IKEA); матрас, мебель и другие вещи без упаковки или чека: каковы условия, часы работы и сроки обмена

Товаром по договору купли-продажи могут быть любые вещи, реализуемые с соблюдением правил ст. 129 ГК РФ, т.е. «. объекты гражданских прав, могут свободно отчуждаться, если они не изъяты из оборота или не ограничены в обороте». Например, согласно ст. 220 ГК РФ лица, имеющие в собственности земельный участок, вправе продать его, поскольку соответствующие земли на основании закона не исключены из оборота или не ограничены в обороте.

Договор купли-продажи может быть заключен как на товар, имеющийся в наличии у продавца в момент заключения договора, так и на товар, который будет создан или приобретен продавцом в будущем, если иное не установлено законом или не вытекает из характера договора.

Договор купли-продажи может заключаться в письменной и устной формах. Если он заключается между юридическими лицами, должна соблюдаться простая письменная форма договора. Несоблюдение простой письменной формы внешнеэкономической сделки влечет ее недействительность.

Содержанием договора купли-продажи являются:

условие договора о товаре, включающее наименование и количество товара;

количество товара — категория, характеризующая предметы (величину, объем, число).

Количество товара, подлежащего передаче покупателю, предусматривается договором купли-продажи в соответствующих единицах измерения или в денежном выражении. Условие о количестве товара может быть согласовано путем установления в договоре порядка его определения. Если договор не позволяет определить количество подлежащего передаче товара, договор считается незаключенным (п. 2 ст. 465 ГК РФ).

Стороны в договоре купли-продажи вправе предусмотреть ассортимент товаров. Если по договору купли-продажи передаче подлежат товары в определенном соотношении по видам, моделям, размерам, цветам и иным признакам (ассортимент), продавец обязан передать их покупателю в ассортименте, согласованном сторонами.

Законодатель установил последствия нарушения условий договора об ассортименте. В частности, при передаче продавцом предусмотренных договором товаров в ассортименте, несоответствующем договору купли-продажи, покупатель вправе отказаться от их принятия и оплаты, а если они уже оплачены, потребовать возврата уплаченной денежной суммы.

Качество товара является одним из условий договора купли-продажи. Качество товаров должно соответствовать требованиям стандартов, технических условий и другим нормативно-техническим документам. При отсутствии в договоре условий о качестве товара продавец обязан передать покупателю товар, пригодный для целей, для которых товар такого рода обычно используется.

Законом, иными правовыми актами, обязательными требованиями государственных стандартов или другими обязательными правилами может быть определен срок годности товара.

Среди условий договора купли-продажи необходимо обратить внимание на страхование товара. Это условие впервые включено в содержание договора купли-продажи. В частности, согласно ст. 490 ГК РФ договором купли-продажи может быть предусмотрена обязанность продавца или покупателя страховать товар.

В случаях, когда сторона, обязанная страховать товар в соответствии с условиями договора, не делает этого, другая сторона вправе застраховать товар и потребовать от обязанной стороны возместить расходы на страхование либо отказаться от исполнения договора.

Образец договора кратной продажи, заключаемый между юридическими лицами.

ДОГОВОР КРАТНОЙ ПРОДАЖИ

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Товар принадлежит Продавцу на праве собственности, не заложен, не арестован, не является предметом исков третьих лиц.

1.2. Продавец обязуется передать в собственность (в полное хозяйственное ведение) Покупателю, а Покупатель – по требованию Продавца принять и оплатить следующий товар:

  • наименование (с указанием изготовителя) ;
  • ассортимент ;
  • единица измерения ;
  • цена за единицу рублей;
  • налог на добавленную стоимость рублей;
  • качество и комплектность ;
  • гарантийный срок ;

1.3. Условия о количестве.

  • твердый минимум ;
  • максимальное количество товара устанавливается в размере .

1.3.2. Продавцу предоставляется право до « » 2020 г. увеличить количество единиц продаваемого товара в кратное твердому минимуму число раз, но не свыше его максимального количества.

1.3.3. Об использовании права увеличения количества передаваемого товара Продавец обязан до истечения указанного срока известить Покупателя телеграммой с уведомлением или письмом, врученным под расписку.

1.3.4. Неизвещение в установленный срок рассматривается как отказ Продавца от использования указанного права.

1.3.5. Права и обязанности Покупателя, вытекающие из обязательства по передаче, обусловленные настоящим Договором возникают после истечения срока, предусмотренного в п.1.3.2 настоящего Договора.

2. УСЛОВИЯ ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Срок передачи товара в размере установленного настоящим Договором твердого миниума устанавливается до « » 2020 г.

2.2. Товар передается партиями по единиц транспортом. Базис передачи .

2.3. Упаковка (тара) и маркировка должны соответствовать .

2.4. Срок, порядок и форма оплаты товара.

2.4.1. Срок оплаты дней со дня .

2.4.2. Порядок оплаты .

2.4.3. Форма оплаты .

2.4.4. Стоимость товара увеличивается на сумму налога на добавленную стоимость и спецналога, которая указывается отдельной строкой в расчетных документах.

2.5. При предварительной оплате Покупатель обязан в срок с момента оплаты вручить Продавцу заверенную банком копию платежного документа или известить его телеграммой с уведомлением, указав, когда, куда и по какому платежному документу произведена оплата. При невыполнении Покупателем требований настоящего пункта Договора Продавец вправе по истечении дней с момента заключения Договора реализовать товар по своему усмотрению.

3. ГАРАНТИИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. При подписании настоящего Договора стороны обмениваются гарантиями передачи товара и оплаты товара. Гарантии Продавца: За предоставление права на увеличение количества, подлежащего передаче товара, Продавец уплачивает Покупателю премию в сумме рублей. Размер премии уменьшается на рублей за каждую переданную партию товара, равную твердому минимуму. Премия уплачивается в следующем порядке: При передаче товара сумма, подлежащая уплате за товар уменьшается на величину премии, которая указывается отдельной строкой в расчетных документах. При невыполнении Продавцом требований настоящего пункта, Покупатель вправе отказаться от оплаты товара на сумму премии.

3.2. За передачу некачественного товара Покупатель вправе требовать: .

3.3. За передачу некомплектного товара Покупатель вправе требовать: .

3.4. За просрочку или неполную передачу товара Продавец уплачивает Покупателю неустойку в размере % стоимости не поступившего в срок товара.

3.5. За необоснованный отказ или уклонение от оплаты товара (в том числе при предварительной оплате) Покупатель уплачивает пеню в размере % суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

3.6. При несвоевременной оплате товара (в том числе при предварительной оплате) Покупатель уплачивает Продавцу пеню размере % суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

3.7. За невыборку товара в установленный срок (при самовывозе со склада Продавца) Покупатель уплачивает Продавцу неустойку в размере % стоимости не выбранного в срок товара, а также возмещает Продавцу убытки, связанные с хранением товара в размере % стоимости товара за каждый день просрочки.

3.8. При отказе Покупателя (полностью или частично) от принятия и оплаты, предусмотренных Договором товаров он возмещает Продавцу возникшие в связи с этим убытки в размере % стоимости товара.

3.11. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, ответственность Сторон определяется соответственно действующему законодательству.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

4.1. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по следующим основаниям:

  • по соглашению между сторонами об изменении условий договора или условий его расторжения;
  • при возникновении обстоятельств, препятствующих выполнению сторонами условий Договора помимо их желания.

4.2. Споры, связанные с изменением, расторжением и исполнением настоящего Договора, разрешаются в соответствии с действующим законодательством.

4.3. Взаимоотношения сторон по передаче товара в части, не предусмотренной настоящим Договором, регулируется действующим законодательством.

Взаимоотношения в отношении купли продажи между юридическими лицами

I . Человек постоянно вступает в различные отношения к другим людям и к вещам, как по доброй воле, так и независимо от своей воли. Объективное право регулирует эти человеческие отношения, устанавливает условия, при которых они должны приводить к юридическим последствиям, и сущность этих последствий. Жизненное отношение, принятое во внимание объектным правом и снабженное юридическими последствиями, называется юридическим отношением . Жизненные отношения лишь в тех случаях превращаются правом в юридические, когда они являются 1) достойными внимания , т.е. служат к удовлетворению разумных и нравственных интересов, и 2) нуждающимися в этом внимании, т.е. недостаточно защищены уже иного разряда нормами (правами) и вообще способны подвергаться нарушению со стороны людей.

Юридическое отношение возможно как между двумя лицами, так и между лицом и вещью. Люди могут вступать в различные отношения между собою и к вещам; и те, и другие отношения принимаются во внимание правом и снабжаются юридическими последствиями. Нельзя утверждать, что юридические отношения людей к вещам могут быть всецело исчерпаны теми отношениями, которые возникают между людьми по поводу их отношений к вещам, и на этом основании требовать изгнания из теории права понятия о юридических отношениях людей к вещам, как это делают некоторые авторы. Дело в том, что когда право обращает внимание на отношения человека к вещи, то оно не только определяет отношение этого человека к другим людям по поводу данной вещи, но и отношение человека к самой вещи, например, меру его власти над нею. Поэтому правильнее выделить отношения к вещам в особую категорию юридических отношений.

Читать еще:  В Оренбурге приняли поправки в закон о тишине

О юридическом отношении можно говорить в двояком смысле: конкретное юридическое отношение есть то именно отношение со всеми его индивидуальными признаками, которое произошло в данном случае и получило признание права (А заключил с В договор товарищества); абстрактное юридическое отношение есть только мыслимое, реально не существующее отношение, которое определяется типическими чертами , общими известной группе конкретных юридических отношений (договор товарищества вообще).

С конкретными отношениями имеет дело судью, с абстрактными – законодатель и теоретик.

Совокупность юридических норм. которые относятся к известному абстрактному юридическому отношению или к нескольким отношениям, тесно связанным между собою, и притом совокупность этих норм, мыслимая, как одно целое, называется юридическим институтом (например, институт собственности, институт купли-продажи, товарищества).

Юридические отношения заключаются, главным образом, для того, чтобы дать нам возможность пользоваться какими-нибудь жизненными благами, удовлетворить какую-либо потребность. Всякая такая потребность, равно как и благо, к которому лицо стремится для ее удовлетворения, называется интересом в юридическом смысле (см. выше § 15, I ).

II . Для удовлетворения своих интересов лица, обыкновенно, нуждаются в известной сфере свободы, которая должна быть неприкосновенна от воздействия других лиц, в известной сфере власти над самими собою и над внешним миром. Если законодатель не имеет со своей стороны никаких препятствий к удовлетворению стремления лица получить в известных пределах эту обеспеченную от посягновений третьих лиц сферу свободы или власти, то он и признает ее наличность у известных лиц в допустимых пределах и при известных условиях.

Такая сфера свободы или власти, обеспечиваемая за объектом нормами обыкновенного права для того, чтобы субъект мог удовлетворить какому-либо признанному правом интересу (все равно – своему или чужому), называется правом в субъективном смысле.

Оба признака: 1) власть и 2) интерес должны входить в определение субъективного права. Если мы определим субъективное право только как власть, определение будет слишком формально и безжизненно. Если же мы определим его только как «юридически обеспеченный интерес» (Иеринг), то это будет прямо неправильно. Наши интересы иногда защищаются правом так, что мы субъективных прав никаких не получаем: защита интереса одного лица совершается тем путем, что на других лиц возлагаются обязанности, которым не соответствует субъективное право носителя защищаемого интереса: от последнего не требуется никакой самодеятельности и ему поэтому не предоставлено никакой сферы власти (например, римский закон, запрещающий мужу отчуждать земельный участок, который составляет приданое жены, и т.п.); между тем для наличности субъективного права необходима именно известная сфера свободы и власти, предоставленная субъекту для осуществления его самодеятельности в видах удовлетворения какому-либо интересу.

От субъективных прав следует отличать юридические свойства субъектов , т.е. такие их свойства, которые являются предположениями для обладания известными правами и для совершения известных действий с юридической силою: таковы правоспособность и дееспособность. Под именем правоспособности мы разумеем признанную правом способность лица иметь права и нести юридические обязанности. Лишены правоспособности, например, рабы. Дееспособность есть признанная правом способность лица вызывать своими действиями известные юридические последствия, которые связываются именно с действиями лиц, участвующих в обороте. Лишены дееспособности, например, малолетние, сумасшедшие. Хотя эти свойства и обозначаются иногда у римских юристов словом jus (например, jus commercii, honorum te saffragii) , но они – не права. Точно также не являются субъективными правами и известные юридические свойства вещей (например, вещь священная, неприкосновенная, но и никому не принадлежащая).

III . Каждое субъективное право предполагает какого-либо субъекта , которому оно принадлежит, т.е. какое-либо лицо, которое является обладателем сферы свободы и власти, составляющей содержание данного права. При этом однако следует заметить:

1. Субъектом права может быть одно лицо, а осуществление этого права на деле может находиться в руках другого лица на основании данного последнему полномочия. И притом, т.к. полномочие это может быть дано не только самим субъектом права, но и законом и публичною властью, то в силу этого не является невозможным обладание субъективными правами (т.е. признанною правом сферою власти) со стороны недееспособных лиц (например детей). Осуществление принадлежащих им прав предоставляется другим лицам и тем самым для них обеспечивается возможность извлекать выгоду из существования самой категории субъективных прав.

2. По общему правилу, каждый субъект прав обладает своими правами в своих личных интересах, т.е. для удовлетворения своих личных потребностей. Но это не является принципиально необходимым. Возможны и такие явления, когда лицо обладает правом в интересах другого лица (римская fiducia cum amico) . Такие субъекты права называются фидуциарно-управомоченными (Treuhander) .

3. Субъектом прав может быть только тот, кто принадлежит к разряду существ, наделенных разумной волей. Таким существом является, во-первых, отдельный человек, за которым признана правоспособность, — лицо физическое . Но с этим же качеством субъекта прав в обороте выступают и целые социальные организации, также наделенные правоспособностью, хотя и в ограниченном объеме, — лица юридические (например, акционерная компания, университет, сельская община, городское общества и т.п.).

В § 6, I мы развивали мысль о том, что государство есть социальный организм, наделенный волею. С этой точки зрения нетрудно понять, что такое юридическое лицо. Каждое юридическое лицо также является особой волевой организацией; у него есть своя социальная воля, отличная от воли отдельных входящих в его состав лиц, а потому оно может быть самостоятельным носителем прав, которые принадлежат всему юридическому лицу, как целому. Смотря по тому, как организована выработка воли юридического лица, различаются два основных типа юридических лиц. Если воля целого устанавливается в результате взаимодействия воль входящих в социально целое людей, то юридическое лицо называется корпорацией . Такова, например, акционерная компания, воля которой выражается в постановлениях общих собраний, принимаемых по большинству голосов, в распоряжениях избираемого акционерами правления и т.п. Если же воля социального целого раз навсегда определяется извне каким-либо лицом, которое учреждает это целое и затем остается в стороне от него, то юридическое лицо именуется учреждением : в таких случаях лица, входящие в состав социального целого, только выполняют раз навсегда предначертанную волю учредителя. Например, кто-либо жертвует сумму денег на содержание публичной библиотеки, которая затем управляется на основании предначертанных для нее при ее основании правилам и является самостоятельным субъектом прав.

IV . Если, таким образом, каждое субъективное право, как сфера сласти, принципиально предполагает какое-либо лицо, в качестве носителя этой сферы власти, то этим не исключается возможность существования бессубъектных прав. Правда, такое явление возможно только, как непродолжительное, временное и переходное, в ожидании будущего субъекта. Прочно существующее бессубъектное право в том смысле, какой мы связали с этим словом (т.е. как сфера власти), является немыслимым. Примером бессубъектного состояния права является т.н. лежачее наследство, т.е. наследственная масса в тот период времени, когда наследодатель уже умер, а наследник еще не приобрел тех прав, которые входят в состав наследственного имущества (см. § 31, IV , 5). Этот пример показывает нам, между прочим, что права не только могут храниться в неприкосновенности в бессубъектном состоянии, но даже и вновь возникать (сделки, заключаемые рабами лежачего наследства). Следует заметить, что в бессубъектном состоянии даже временно могут находиться лишь такие права, которые содержат в себе отношение к какой-либо вещи или к лицу вне субъекта; права, содержание которых касается лишь самого субъекта (например, право на свободу, честь, личную неприкосновенность), без субъекта совсем существовать не могут.

Мнимость и притворность сделок в договорных отношениях между юридическими лицами

В судебной практике сложились различные критерии для определения мнимости и притворности сделок в зависимости от участников. При этом к договорным отношениям между юридическим лицам применяются более строгие требования. Так, например, родственные отношения между физическими лицами в большинстве случаев не служат основанием для признания сделки недействительной. В договорных же отношениях между юрлицами прямо противоположное положение.

Отношения между участниками, членами органов управления различных юридических лиц в случае сомнения будет трактоваться в пользу притворности или мнимости.

Помимо этого в договорных отношениях между юрлицами большее внимание обращается на целесообразность сделки. К сделкам между юридическими лицами применяется такая категория, как «цели делового характера». Деловые цели – это разумные экономические причины. Они устанавливаются путём оценки намерений юрлица получить экономический эффект в результате анализируемой сделки. Сложилось мнение, что сделки коммерческих организаций, которые заведомо убыточные, не сопровождаются проявлением должной осмотрительности, а также явно не направлены на получение выгоды в том числе в контексте всего оборота общества, не соответствуют критерию целей делового характера, а значит существует рис их признания недействительными.

Читать еще:  Новое в платёжках на зарплату

Притворные сделки зачастую используются в корпоративном праве, а значит требуется защита корпоративных прав от их нарушения путём заключения притворных сделок. Наиболее простая конструкция выглядит так: по договору дарения третье лицо становится акционером общества, а уже потом, используя право преимущественной покупки, приобретает оставшуюся часть акций. Фактически за двумя сделками скрывается одна сделка по отчуждению акций третьему лицу. Юристы по договору дарения отмечают, что для защиты корпоративных прав в данном случае, наиболее убедительными доказательствами могут служить малый временной период между договорами дарения и купли-продажи, отсутствие между сторонами родственных или близких связей, обусловивших безвозмездный переход акций, малое количество подаренных акций по сравнению с проданными.

Юристы, специализирующиеся по договору дарения отмечают, что ещё одной популярной схемой, применяющейся на практике, являются притворные сделки с целью обойти запрет на дарение между коммерческими организациями. Дарение может быть самостоятельной сделкой, которая прикрывается, например, куплей-продажей.

Наконец, стоит упомянуть о сделках с заинтересованностью и крупных сделках. Главы X и XI ФЗ «Об акционерных обществах» устанавливает усложнённый порядок совершения подобных сделок. В свою очередь, применение схем заключения сделок через третьих лиц позволяет данное ограничение обойти, что также не способствует защите корпоративных прав.

Таким образом, ситуация, складывающаяся в отношениях между юридическими лицами, ярко демонстрирует связь между количеством запретов и количеством притворных сделок, цель которых обойти данные ограничения. С одной стороны, признание притворных сделок ничтожными направлено на защиту субъектов гражданского оборота. Между тем, запреты, ограничивающие данных субъектов, влияют на количество совершаемых притворных сделок. В связи с этим крайне необходимо найти баланс между государственным регулированием гражданского оборота и свободой в договорных отношениях между юридическими лицами.

Способ доказательства оплаты наличными денежными средствами: расписка или условие договора о произведенном расчете?

Зачастую стороны обязательства полагают, что достаточным доказательством внесения денежных средств в наличной форме является указание на данный факт в тексте документа-договора. Такую практику поддерживают нотариусы и банки. Пример (п. 4.2 договора): https://1drv.ms/u/s!Aip8UhIOJBotil_SmBc9q1VPjNEq

С точки зрения теории частного права, такой способ формализации отношений в части оплаты вполне допустим, даже в случае возникновения и исполнения обязательств между юридическими лицами (тем более, способ допустим и в отношениях физических лиц). В таком случае составления отдельного документа об оплате между сторонами не требуется. Классическим примером такого «либерального» подохода является правовая позиция, выраженная в постановлении АС ВВО от 06.03.2017 по делу № А43-5669/2015: гражданское законодательство не содержит запрета на указание в договоре на оплату предусмотренной сторонами договорной цены, как подтверждение факта ее внесения.

Вместе с тем, в некоторых случаях такой способ закрепления факта оплаты влечет риски непризнания судами обязанности по оплате исполненной. Пример: ссылки истца на п. 7.5 договора поручения от 31.01.2018 судом апелляционной инстанции не могут быть приняты во внимание по вышеуказанным основаниям, а также в виду отсутствия платежных документов, подтверждающих факт несения ООО ГК «Альпина» расходов по оплате услуг представителя (учитывая, что Заказчиком услуг выступало юридическое лицо), что указывает на правомерность выводов суда первой инстанции о недоказанности факта несения расходов на услуги представителя, в связи с чем, судом первой инстанции правомерно отказано в удовлетворении заявления(постановление 11-го арбитражного апелляционного суда от 17.12.2018 по делу № А65-2942/2018).

Кроме того, часто встречается ситуация, когда между сторонами подписывается договор с вышеуказанным условием, однако в действительности расчет не произведен. Рекомендуемая нотариусам форма, в частности, такое условие содержит.

Профессионалам необходимо закрывать данный риск и требовать исключения пункта из текста документа либо требовать составления отдельного документа об оплате.

Документы необходимые для заключения договоров

Новости

28 Ноября 2019

Документы необходимые для заключения договора электроснабжения (договора купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)

* Заявитель, в случае если сетевая организация или иной владелец объектов электросетевого хозяйства, к которым присоединены энергопринимающие устройства, отказывается или уклоняется от составления и предоставления заявителю документов, подтверждающих технологическое присоединение и (или) разграничение балансовой принадлежности, направляет гарантирующему поставщику заявление о заключении договора с приложением к нему документов, имеющихся у заявителя на дату направления заявления, а также документов, подтверждающих факт обращения заявителя к сетевой организации или иному владельцу объектов электросетевого хозяйства в целях получения таких документов.

Документы, подтверждающие технологическое присоединение (в том числе и опосредованно) в установленном порядке, не предоставляются при обращении с заявлением о заключении договора энергоснабжения до завершения процедуры технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителя. В данном случае заявитель предоставляет гарантирующему поставщику копию заключенного договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям сетевой организации соответствующих энергопринимающих устройств, в котором срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению на дату направления документов, не истек.

3. Документы о допуске в эксплуатацию приборов учета. 4. Документ, подтверждающий наличие технологической и (или) аварийной брони (предоставляется при его наличии у Заявителя). 5. Правоустанавливающие и иные документы Заявителя: Для юридических лиц:

  • Свидетельство о государственной регистрации Заявителя в качестве юридического лица.
  • Свидетельство о постановке Заявителя на учет в налоговом органе.
  • Документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление от имени Заявителя (выписка из протокола (решения, приказа) о назначении на должность руководителя или доверенность на подписание договора, если договор подписывает не руководитель).

Для индивидуальных предпринимателей:

  • Свидетельство о государственной регистрации Заявителя в качестве индивидуального предпринимателя.
  • Свидетельство о постановке Заявителя на учет в налоговом органе.
  • Копия паспорта гражданина Российской Федерации.

Для юридических лиц финансируемых за счет средств бюджетов различных уровней дополнительно:

  • Документы, подтверждающие лимит бюджетных обязательств, доведенных распорядителем бюджетных средств в денежном выражении.

Для УК, ТСЖ, ЖСК дополнительно:

  • Документы, подтверждающие наличие у УК, ТСЖ, ЖСК обязанности предоставлять соответствующую коммунальную услугу Потребителям, пользующимся помещениями в многоквартирном доме (жилым домом), указанном в заявление-анкете:

а) для управляющей организации: протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, на котором принято решение о выборе в качестве способа управления многоквартирным домом управление управляющей организацией, и протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, на котором принято решение о выборе управляющей организации в лице той управляющей организации, которая обращается с заявлением-анкетой (офертой), а также договор управления многоквартирным домом (если таковой заключен); если управляющая организация выбрана по конкурсу органом местного самоуправления в случаях, предусмотренных жилищным законодательством Российской Федерации, — протокол открытого конкурса по выбору управляющей организации и (или) договор управления многоквартирным домом (если таковой заключен); если управляющая организация привлечена для управления многоквартирным домом товариществом или кооперативом, — протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, на котором принято решение о выборе управляющей организации, и (или) договор управления многоквартирным домом, заключенный между товариществом или кооперативом и управляющей организацией; б) для товарищества или кооператива: протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в котором создано товарищество, или протокол общего собрания членов кооператива, в которых зафиксировано (отражено) решение о выборе в качестве способа управления многоквартирным домом управление соответственно товариществом или кооперативом, устав товарищества или кооператива. Протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, на котором принято решение о внесение собственниками и пользователями помещений в многоквартирном доме платы за коммунальную услугу-электроснабжение непосредственно Гарантирующему поставщику (если такое решение принято);

  • Документы, содержащие сведения о размере площади каждого жилого и нежилого помещения в многоквартирном доме, а также об общей площади помещений в многоквартирном доме, включая помещения, входящие в состав общего имущества в многоквартирном доме.
  • Иные документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере электроэнергетики.

Для энергосбытовых организаций дополнительно:

  • Документы, указанные в пунктах 2, 3, 4 энергосбытовая (энергоснабжающая) организация, которая выступает заявителем, предоставляет гарантирующему поставщику в отношении точек поставки по каждому договору энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)), заключенному с потребителем, в интересах которого энергосбытовая (энергоснабжающая) организация намеревается приобретать электрическую энергию (мощность) у гарантирующего поставщика.
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector